Под передачей вещи может пониматься

Содержание

  • 1 Статья 220 ГК РФ. Переработка
  • 2 Статья 224. Передача вещи
  • 3 Передача вещи как сделка
  • 4 Статья 224. Передача вещи
  • 5 Статья 223. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору
  • 6 Момент возникновения права собственности у приобретателя вещи
  • 7 Статья 224 ГК РФ. Передача вещи
  • Статья 220 ГК РФ. Переработка

    Новая редакция Ст. 220 ГК РФ

    1. Если иное не предусмотрено договором, право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается собственником материалов.

    Однако если стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило переработку для себя.

    2. Если иное не предусмотрено договором, собственник материалов, приобретший право собственности на изготовленную из них вещь, обязан возместить стоимость переработки осуществившему ее лицу, а в случае приобретения права собственности на новую вещь этим лицом последнее обязано возместить собственнику материалов их стоимость.

    3. Собственник материалов, утративший их в результате недобросовестных действий лица, осуществившего переработку, вправе требовать передачи новой вещи в его собственность и возмещения причиненных ему убытков.

    Комментарий к Ст. 220 ГК РФ

    1. Комментируемая статья посвящена уточнению условий приобретения права собственности на вновь созданную движимую вещь (п. 1 ст. 218 ГК РФ). Переработка традиционно именуется также спецификацией. Материалы, из которых создана новая вещь, сами могут быть индивидуально-определенной вещью.

    2. Добросовестность действий переработчика означает, что он не знал и не мог при нормальной степени осмотрительности знать о том, что право собственности на материалы принадлежит другому лицу.

    3. В комментируемой статье рассмотрены следующие варианты:

    а) добросовестное создание переработчиком вещи из чужих материалов. Право собственности на новую вещь возникает у собственника материалов; собственник возмещает переработчику стоимость переработки.

    Исключение — существенная стоимость переработки (ч. 2 п. 1 комментируемой статьи). Право собственности на новую вещь возникает у переработчика, если он изготовил вещь для себя, переработчик в этом случае только возмещает собственнику материалов их стоимость;

    б) недобросовестное создание переработчиком вещи из чужих материалов. Право собственности на переработанную вещь возникает у собственника материалов без каких-либо исключений. Стоимость переработки не возмещается, более того — собственник вправе требовать от переработчика возмещения причиненных ему убытков.

    4. При создании переработчиком новой вещи для третьих лиц или при последующем отчуждении новой вещи собственник материалов не утрачивает право собственности на вещь и вправе предъявлять к третьим лицам виндикационный иск об ее истребовании (ст. 301 ГК РФ).

    5. Отношения по созданию вещи могут регулироваться и договором, когда возможно создание переработчиком из своих материалов новой вещи для заказчика, который и приобретает на нее право собственности (ст. ст. 703, 704 ГК РФ).

    Вопрос о праве собственности на переработанную вещь относится к дискуссионным со времен римского права (знаменитый спор между прокулианцами и сабинианцами). Для российского дореволюционного гражданского законодательства предпочтительным был подход, при котором право собственности на новую вещь приобретал переработчик. При современном решении вопроса приобретение права собственности в результате переработки поставлено в генетическую связь с нормами о виндикационном иске.

    Другой комментарий к Ст. 220 Гражданского кодекса Российской Федерации

    1. Комментируемая статья воспроизводит классические правила, установленные для случаев переработки (спецификации). Однако в прежнем отечественном гражданском законодательстве подобные правила отсутствовали. Поэтому можно говорить не только о восстановлении классических норм, но и о новелле в гражданском законодательстве.

    Норма ст. 220 о переработке предусматривает случаи отсутствия договора об использовании материалов между собственником материалов и переработчиком.

    Если переработчик использует собственные материалы, то действует правило ст. 218 ГК о первоначальном приобретении права собственности.

    2. Если материалы используются по договору, то в нем и определяются последствия их переработки. Например, подрядчик вправе использовать собственные материалы или материалы заказчика. Однако в любом случае изготовленная вещь становится собственностью заказчика.

    3. Необходимо отметить, что норма ст. 220 распространяется на движимые вещи. Режим недвижимости в классическом праве регулировался при помощи суперфиция — право на строение приобреталось собственником земельного участка, а не собственником материала или лицом, осуществившим строительство.

    При выпадении из российского права понятия суперфиция распространение на недвижимость норм о переработке все же представляется невозможным хотя бы ввиду того, что строительство предполагает соблюдение норм публичного права, тогда как институт переработки является чисто частноправовым.

    4. Под переработкой понимается любое использование чужого материала, даже сопровождающееся его полным или частичным потреблением. Под новой вещью понимается как вещь, ранее не существовавшая, так и существенно измененная — до такой степени, что она приобрела новое качество, утратив полное тождество с прежней (например, на скульптуру нанесена позолота, заменен двигатель в поврежденном автомобиле).

    5. Положения, изложенные в ч. ч. 1 и 2 п. 1 ст. 220 ГК, являются компромиссными. По общему правилу право на новую вещь приобретает собственник материалов. Но если стоимость переработки, т.е. затраченного труда и иных усилий, существенно превышает стоимость материалов, то право собственности приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило переработку для себя. Таким образом, это правило неприменимо для подряда: подрядчик не создает вещь для себя, а заказчик не может рассматриваться как переработчик. Значит, если подрядчик использует материалы заказчика вполне добросовестно, тем не менее собственник материалов приобретает право на изготовленную движимую вещь.

    В любом случае собственник материалов, получивший право на вещь в порядке ч. 1 п. 1 ст. 220, обязан компенсировать стоимость переработки осуществившему ее лицу, а переработчик вещи из чужого материала, получивший право на вещь в порядке ч. 2 п. 1 ст. 220 компенсирует собственнику материалов их стоимость.

    6. Стороны — изготовитель (переработчик) и собственник материалов — могут заключить специальный договор о последствиях переработки, и тогда могут быть установлены иные условия.

    Если такого соглашения нет, а между сторонами возник спор, не урегулированный п. 2 ст. 220, то применимыми следует считать нормы гл. 60 ГК о неосновательном обогащении в части, выходящей за пределы ст. 220.

    7. Если материалы утрачены собственником в результате недобросовестных действий лица, осуществившего переработку, собственник в любом случае вправе требовать передачи ему в собственность новой вещи и, кроме того, возмещения причиненных убытков.

    8. Следует обратить внимание на то, что недобросовестным по смыслу п. 3 ст. 220 является не использование (переработка) вещи, а действия переработчика, вследствие которых собственник утратил материалы. Имеются в виду хищения материалов в той или иной форме, а также другие недобросовестные действия переработчика, направленные на завладение материалами.

    Если материалы похищены иными лицами, а переработчик затем их использовал, даже и сознавая, что материалы ему не принадлежат, то санкция, предусмотренная п. 3 ст. 220, может быть применена к нему лишь в том случае, если он так или иначе принимал участие в присвоении материалов.

    9. На практике возникает вопрос, могут ли быть применены по аналогии нормы ст. 220 при создании объектов недвижимости. Как указывалось выше, действие ст. 220 законодатель ограничил лишь движимыми вещами. Прямое указание на то, что норма действует только для движимых вещей, заставляет признать, что таким образом распространение ее на объекты недвижимости, в том числе по аналогии, исключено.

    Статья 224. Передача вещи

    1. Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки.

    Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица.

    2. Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента.

    3. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее.

    1. Передача вещи осуществляется в соответствии со сложившейся практикой оборота вещей данного вида — либо в виде передачи вещи как таковой из рук в руки, либо посредством передачи вещей, документов, достаточных для беспрепятственного осуществления правомочий собственника в отношении определенного имущества при известном месте его хранения (нахождения) — например, передача ключей от автомобиля, паспорта транспортного средства и пропуска на автостоянку.

    В некоторых случаях (см. ст. 556, 563 ГК) закон устанавливает специальные требования по поводу порядка передачи отчуждаемого имущества. К передаче вещи приравниваются сдача ее перевозчику или в организацию связи для перевозки или пересылки приобретателю, а также подготовка к передаче идентифицированного для целей договора имущества в оговоренном месте к сроку, предусмотренному договором, при условии осведомленности об этом приобретателя (ст. 458 ГК).

    2. Специальными способами передачи вещи являются «передача короткой рукой» (о ней идет речь в п. 2 коммент. ст.) и «продолжающееся владение», известные еще в римском праве. Для обеих ситуаций характерно сохранение фактического владения передаваемой вещью лицом, ранее его осуществлявшим, но уже на ином правовом основании. Так, арендатор, приобретающий арендованное имущество в собственность по истечении срока договора, продолжает фактически владеть им, но уже не как титульный владелец, а как собственник. Момент передачи вещи в этом случае приурочен к заключению договора. Напротив, прежний собственник отчужденного имущества, немедленно после отчуждения арендующий его или по просьбе приобретателя принимающий его на хранение, продолжает владеть имуществом, но уже на «худшем» правовом основании — как владелец по договору. В последнем случае вещь будет считаться переданной в момент, определенный правилами ст. 458 ГК.

    3. К числу товарораспорядительных документов относятся, в частности, складские документы — простое и двойное складские свидетельства (ст. 912 ГК). Применение коносаментов особенно широко распространено в морских перевозках грузов (см. ст. 146 КТМ).

    Передача вещи как сделка

    Публикацией этого материала Г. Васильева мы решили открыть на нашем сайте новую дискуссию о природе исполнения обязательства. Когда-то постоянный автор сайта А. Рыбалов критиковал одно из решений Верховного , признавшего исполнение обязательства сделкой. Ныне же Г. Васильев решил опровергнуть точку зрения А. Рыбалова на одном из частных — но весьма значимых — примеров исполнения обязательства, а именно в отношении передачи вещи. Передача вещи часто сопровождается переходом права собственности, что делает ее чувствительной к воле ( намерению) передающего вещь лица. Однако признание передачи сделкой явно влечет « удвоение» юридических сущностей… Но не будем предвосхищать результаты дискуссии.

    Некоторое время назад А. Рыбалов, один из постоянных авторов нашего сайта, прокомментировал решение Верховного , посчитавшего исполнение обязательства двусторонней сделкой. А. Рыбалов отнесся к этому решению критически и привёл аргументы в пользу признания исполнения юридическим поступком ( направленность воли на прекращение обязательства не имеет в данном случае юридического значения, а потому даже в случае ошибки при передаче, например, денег, исполнение должно считаться совершённым) или односторонней сделкой ( для исполнения достаточно воли должника, так как кредитор обязан принять исполнение).

    Читайте также  Премия МУЗ-ТВ 2019 “Музыка объединяет”

    Позиция самого автора осталась не вполне ясной, но, кажется, ему импонировала концепция исполнения как юридического поступка. Поскольку аргументы в поддержку такого подхода сами нуждались в обосновании, которое выходило за рамки заметки, А. Рыбалов оговорился, что не претендует на окончательное решение сложного вопроса о природе исполнения обязательства.

    Между тем, поставленный вопрос достаточно интересен с теоретической точки зрения и представляет значительную практическую важность. В самом деле, если исполнение обязательства — сделка, то к нему следует применять нормы ГК о сделках, в том числе об их форме и недействительности. Более того, если исполнение будет признано двусторонней сделкой, то, видимо, следует именовать ее договором. Однако такой договор будет существенно отличаться от тех, которые регулируются Подразделом III Раздела III Гражданского , ибо он не способен породить обязательства. Поэтому придется существено пересмотреть общее учение о договорах в гражданском праве.

    В связи со сказанным назрела необходимость развернуть дискуссию о природе исполнения обязательства, — и если не решить вопрос окончательно, то, по крайней мере, обстоятельно обсудить все аргументы « за» и «против». Возможных решений может быть три. Или исполнение является юридическим поступком, или односторонней сделкой ( и тогда другой односторонней сделкой может признаваться принятие исполнения кредитором) или двусторонней сделкой ( т.е. договором).

    Сразу укажу на ту позицию, которую я собираюсь защищать. Мне кажется, что исполнение обязательства представляет собой двустороннюю сделку ( по крайней мере, в большинстве случаев), а потому критикуемое А. Рыбаловым решение Верховного совершенно правильно.

    Поскольку обязательства многообразны и, следовательно, исполняются по-разному, мы не можем решить поставленный вопрос абстрактно, без учёта законодательства об отдельных видах обязательств. В связи с этим предлагаю начать изучение вопроса с тех обязательств, которые исполняются путём передачи материальных вещей. Следовательно, первым вопросом, который необходимо обсудить, будет вопрос о природе передачи вещи. Значит, нуждается в обосновании следующий тезис: «Передача вещи представляет собой двустороннюю сделку ( договор)». Ниже приведены аргументы в пользу данной позиции, которые я собираюсь подробно развить и обосновать на материале действующего законодательства в ближайшее время.

    1. Гражданский кодекс РФ даёт определение понятия « передача вещи» ( ст. 224 ГК). Одним из принципов буквального толкования закона служит предположение о том, что использованное в нём понятие имеет один и тот же смысл по всему тексту. Следовательно, везде, где речь идёт о передаче вещи, мы вправе и обязаны применять дефиницию ст. 224. Поэтому те статьи Особенной части Кодекса, в которых говорится о передаче, выступают по отношению к ст. 224 как частные случаи, позволяющие глубже понять смысл общего правила и юридическую природу передачи. Нормы Особенной части порой требуют оформить передачу имущества двусторонним актом, что свидетельствует о том, что для передачи имущества необходима согласованная воля сторон, а потому передачу вещи следует считать договором.

    В полном соответствии с данными положениями Кодекса многие нормативные документы по бухгалтерскому учёту требуют оформлять передачу наличных денег ( как разновидности вещей — ст. 128 ГК) документом, на котором обязательно присутствуют подписи обеих сторон.

    1. Хотя по общему правилу договор признан консенсуальным, реальные договоры — не редкость. Реальный договор заключается в момент передачи вещи ( п. 2 ст. 433 ГК). Нельзя утверждать, что двусторонняя сделка ( договор) считается заключенной с момента совершения поступка или односторонней сделки. Для того чтобы договор состоялся, необходимо совпадение воль по вопросу как об условиях договора, так и о передаче вещи.

    Частным случаем заключения реальных договоров служит указанная в ст. 224 ГК РФ сдача вещи перевозчику или организации связи. Для нас представляют интерес, в частности, положения ч. 1 ст. 16 ФЗ «О почтовой связи» № 176-ФЗ от 17 июля 1999 г., которые определяют договор почтовой связи. «По договору оказания услуг почтовой связи оператор почтовой связи обязуется по заданию отправителя переслать вверенное ему почтовое отправление или осуществить почтовый перевод денежных средств по указанному отправителем адресу и доставить ( вручить) их адресату. Пользователь услуг почтовой связи обязан оплатить оказанные ему услуги». Таким образом, данный договор признан реальным. По господствующему в литературе мнению передача вещи перевозчику совпадает с заключением договора, поэтому договор перевозки также реальный. Значит, передача вещи перевозчику или организации связи представляет собой двустороннюю сделку.

    1. В определение ряда договоров включено указание на обязанность должника передать вещь не просто так, а на определённом праве. Проблему, возникающую в связи с подобными определениями, на мой взгляд, можно сформулировать следующим образом. Если исполнение обязательства представляет собой две односторонние сделки, то исполнением обязанности нужно считать не передачу вещи или результата работ, а предложение такой передачи. Аналогичный подход принят в англо-американской системе права. Однако при нем нельзя требовать от продавца, например, чтобы он передал вещь в собственность. Ибо он может предложить вещь к передаче, а перейдёт ли вещь в собственность, от его воли уже не зависит. Для наступления этого последствия необходимо, помимо его действий, ещё и действие покупателя ( принятие исполнения), а также наличие других юридических фактов, обусловливающих переход права собственности. Среди них будет и договор, во исполнение которого должна быть передана вещь. Тогда известный спор между Ульпианом и Юлианом должен решаться в пользу первого: спор относительно основания препятствует переходу собственности.

    Если же мы хотим сохранить трактовку купли-продажи как договора, по которому одна сторона должна передать вещь другой стороне в собственность ( или аренды как договора, по которому одна сторона должна передать вещь в пользование), то мы должны принять договорную трактовку исполнения. Тогда не только от сделки, совершенной участниками, но и от их воли при исполнении этой сделки зависит то право, которое получит кредитор. И тогда спор римских юристов должен решаться в пользу Юлиана, а право собственности — считаться перешедшим. Мне кажется, что именно второе решение более соответствует как отечественной правовой традиции, так и правоприменительной практике.

    1. Правоприменительная практика, в том числе и судебная, которая, как отметил А. Рыбалов, склоняется к признанию исполнения двусторонней сделкой, её устойчивость вполне могут считаться самостоятельным аргументом в пользу отстаиваемой позиции.

    Можно сформулировать и тезисы против признания передачи вещи поступком или совокупностью двух односторонних сделок.

    Передача не может представлять собой поступок, потому что многие нормативные акты в самых разных областях требуют при передаче вещи выражения воли обеих сторон и даже прямо запрещают исполнять обязательство недееспособному или принимать исполнение от недееспособного. Так, п. 111 Правил оказания услуг почтовой связи, утв. Постановлением Правительства № 725 от 26 сентября 2000 г., прямо запрещает выдавать почтовые отправления несовершеннолетним до 14 лет даже в тех случаях, когда они им адресованы. Значит, несовершеннолетний не может получить вещь ( почтовое отправление). Не менее важны п. 117 и 120 Правил, которые указывают на возможность оформления доверенности на право получения почтовых отправлений. Это также свидетельствует в пользу того, что для получения почтового отправления требуется дееспособность. Следовательно, передача почтовых отправлений не может быть признана поступком.

    Передача не может представлять собой две односторонние сделки ( предложение передачи и принятие исполнения), ибо тогда теряет смысл указание закона на просрочку кредитора в случае, когда он отказался принять исполнение ( ст. 406 ГК) или в тех случаях, когда он отказался выдать должнику расписку в принятии исполнения ( ст. 408 ГК). Само понятие просрочки кредитора основано на идее, что без действий кредитора исполнение состояться не может. А если считать передачу вещи односторонней сделкой, то совершить её можно и самостоятельно. Тем более странно выглядят эти статьи для сторонников « теории поступка» — какой документ, удостоверяющий исполнение, может выдать недееспособный? А ведь по их логике он вполне может принять исполнение.

    Другая причина заключается в том, что Кодекс отчётливо различает два понятия — «передача вещи» и «предоставление товаров в распоряжение покупателя» ( см. ст. 458 ГК). Последнее осуществляется путём индивидуализации товаров, для которой достаточно воли одной стороны. Дифференциация этих понятий обусловлена как раз различием между двусторонней сделкой ( передача вещи) и односторонней сделкой ( предоставление товаров в распоряжение покупателя). Значит, передача не может признаваться односторонней сделкой.

    Статья 224. Передача вещи

    1. Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки.

    Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица.

    2. Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента.

    3. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее.

    Комментарий к Ст. 224 ГК РФ

    1. Передача вещи (лат. — traditio) представляет собой действия собственника или уполномоченного им лица по вручению предмета договора, с одной стороны, и действия приобретателя (уполномоченного им лица) по принятию этого предмета, с другой стороны. К таким действиям приравнивается сдача вещи перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки, а также передача коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее.

    [1]

    Передача вещи считается состоявшейся, если вещь фактически поступила во владение приобретателя или указанного им лица. По этой причине вещь признается переданной приобретателю с момента фактического поступления в его владение и в случаях, когда к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находилась в его владении. Это возможно, например, при заключении дополнительного соглашения арендатора и арендодателя о выкупе арендованного имущества в соответствии с п. 2 ст. 624 ГК РФ.

    2. Передача должна быть направлена на исполнение обязательства, возникшего из договора о передаче имущества в собственность. По этой причине передача предмета для иных целей, например для ознакомления с его потребительскими свойствами, не может признаваться передачей, влекущей переход права собственности.

    3. Иногда передача вещи может требовать специального оформления. Так, в соответствии со ст. 556 ГК РФ передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. Если иное не предусмотрено законом или договором, обязательство продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным после вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами соответствующего документа о передаче. Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче недвижимости на условиях, предусмотренных договором, считается отказом соответственно продавца от исполнения обязанности передать имущество, а покупателя — обязанности принять имущество.

    Аналогичный порядок передачи необходим при исполнении договора мены недвижимости, а также при передаче недвижимости в доверительное управление (п. 2 ст. 1017 ГК). Специальные требования к оформлению передачи содержатся также в положениях ГК РФ о продаже предприятия как объекта гражданских прав (ст. 563).

    Статья 223. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору

    1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.

    2. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

    Читайте также  Входит ли испытательный срок в отпуск

    Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (пункт 1 статьи 302) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных статьей 302 настоящего Кодекса случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.

    Комментарий к Ст. 223 ГК РФ

    1. Комментируемая статья определяет момент перехода права собственности в таком случае, как приобретение права собственности на основании договора. К числу договоров, влекущих переход права собственности, относятся как возмездные (например, купля-продажа, мена, рента), так и безвозмездные (например, дарение).

    • YouTube Video
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Следует иметь в виду, что стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК). Не исключено также возникновение права собственности на основании смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК). Так, в соответствии со ст. 624 ГК РФ в договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены.

    Условие о переходе права собственности на имущество может быть включено в иные договоры, в том числе, например, в соглашение об отступном (ст. 409 ГК) или в соглашение об уплате алиментов (ст. 104 СК).

    2. Общим правилом, которое закрепляет комментируемая статья, является переход права собственности на имущество к приобретателю по договору с момента передачи вещи. Данное правило имеет огромное значение для гражданского оборота, поскольку до указанного момента право собственности за отчуждателем вещи сохраняется. Это лицо при заключении договора приобретает лишь обязанность передать вещь. Так, в соответствии с п. 1 ст. 456 Гражданского кодекса России продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. Разумеется, данное правило не применяется при заключении реального договора, например договора дарения, когда сам договор считается заключенным с момента передачи имущества.

    Поскольку с момента заключения консенсуального договора о передаче имущества в собственность до момента такой передачи право собственности сохраняется за отчуждателем, то на такое имущество может быть обращено взыскание по его обязательствам.

    Действие правила о переходе права собственности с момента передачи имущества проявляется также в ситуации, когда продавец вещи заключил договор о передаче имущества в собственность одновременно с несколькими лицами. Право собственности возникнет лишь у того, кому имущество будет передано. Неисполнение обязанности по передаче имущества порождает право покупателя отказаться от исполнения договора. Кроме того, в соответствии со ст. 398 ГК РФ в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в собственность кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях. Это право отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право собственности. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить, — тот, кто раньше предъявил иск. Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков.

    Состоявшаяся во исполнение договора передача имущества влечет переход права собственности к приобретателю, что означает перенос на него риска случайной гибели имущества (ст. 211 ГК) и возложение бремени собственника (ст. 210 ГК).

    3. Исключения из общего правила, установленного в п. 1 комментируемой статьи, могут быть предусмотрены прежде всего самим договором между сторонами, поскольку указанная норма является диспозитивной.

    Это возможно, например, в соответствии со ст. 491 ГК РФ, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств. В таком случае покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иначе, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара. В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не будет оплачен или не наступят другие обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором. Правило о сохранении (резервировании) права собственности представляет собой одну из гарантий имущественного интереса продавца.

    4. Кроме того, отступления от правила о переходе права собственности к приобретателю по договору с момента передачи вещи могут быть предусмотрены законом. Примером тому может служить п. 2 комментируемой статьи, в соответствии с которым право собственности возникает с момента государственной регистрации, если отчуждение имущества подлежит государственной регистрации.

    На основании ст. 131 ГК РФ возникновение, переход и прекращение права собственности на недвижимые вещи подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Порядок такой регистрации определяется Законом о регистрации недвижимости. Специальные нормы о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество содержатся в ст. 551 ГК РФ. Поэтому во всех случаях, когда стороны договора, предусматривающего переход права собственности на недвижимое имущество на тех или иных условиях, желают достичь необходимого правового эффекта, им следует также позаботиться о выполнении требования о государственной регистрации перехода права собственности. Это может касаться, например, супругов, заключивших брачный договор, содержащий условия о передаче недвижимости, относящейся к общей совместной собственности, в собственность одного из них.

    Комментируемое правило о переходе права собственности на недвижимость по договору с момента государственной регистрации перехода права содержит исключение — иное может быть предусмотрено законом.

    5. Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 217-ФЗ п. 2 комментируемой статьи был дополнен абзацем, в соответствии с которым недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (п. 1 ст. 302 ГК) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных ст. 302 ГК РФ случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя. Это правило подтверждает презумпцию достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащуюся в п. 1 ст. 2 Закона о регистрации: «Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке».

    Таким образом, если при приобретении добросовестным приобретателем недвижимости у неуправомоченного отчуждателя произведена государственная регистрация возникновения права собственности, то такое право признается существующим, пока оно не оспорено собственником. В соответствии со ст. 302 ГК РФ собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

    Вместе с тем применение абз. 2 комментируемой статьи возможно лишь в том случае, если фактически передача недвижимости приобретателю состоялась. Рассматривая вопрос о возникновении права собственности на основании данного абзаца, суд не признал лицо добросовестным приобретателем объекта недвижимости, так как было установлено, что этот объект ему во владение не передавался. Между предпринимателем и акционерным обществом был заключен договор купли-продажи спорного объекта, право собственности на которое было зарегистрировано за акционерным обществом. На основании договора мены, заключенного между акционерным обществом и организацией, право собственности на объект зарегистрировано за последней. Впоследствии договор купли-продажи (первоначальный) был признан недействительным. Предприниматель представил в суд доказательства, подтверждающие невыбытие спорного объекта недвижимости из его владения, отсутствие передачи во исполнение первого договора и, следовательно, невозможность его передачи во исполнение договора мены (второго договора, повлекшего переход права собственности к организации). Суд поддержал доводы предпринимателя .

    ———————————
    Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. N 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения».

    Момент возникновения права собственности у приобретателя вещи

    Читайте также:

    1. A.2. Роль інформаційного права в інформаційному суспільстві
    2. B) Инфляция, сущность инфляции, причины возникновения, виды.
    3. I. Определение и история возникновения гуманистической психологии.
    4. I. ПОНЯТИЯ ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
    5. I.Організаційний момент.
    6. I.Організаційний момент.
    7. V Система земельного права.
    8. VII Джерела земельного права
    9. АГ — один из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с высоким АД частота возникновения ИБС — в 3-5 раз, а мозговых инсультов — в 7-10 раз чаще.
    10. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання.
    11. Акти застосування норм права у механізмі правового регулю­вання.
    12. Акты применения норм права: понятие и виды.

    Первая причина состоит в том, что бремя содержания имущества лежит на собственнике. Вторая причина (ст.211 ГК РФ): Риск случайной гибели вещи или ее порчи несет собственник вещи, если законом или договором не установлено иное.

    Риск случайной гибели — в гибели вещи не виноват не отчуждатель, не приобретатель вещи.

    п.1 ст.223 ГК РФ: Право собственности у приобретателя вещи возникает с момента передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или договором.

    Под передачей вещи понимается фактическое вручение вещи приобретателю (п.1 ст.224 ГК РФ): вещь считается врученной приобретателю с момента фактического поступления ее во владение приобретателя.

    Передачей признается также сдача вещи траспортной организации для отправки приобретателю этой вещи, а так же сдача вещи на почту для пересылки приобретателю этой вещи, если вещь отчуждена без обязательства ее доставки приобретателю.

    Приравнивается также к передаче вещи вручение товарораспорядительного документа (например, коносамент) на эту вещь.

    Исключение: п.2 ст.223 ГК РФ: если отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, то право собственности возникает в момент регистрации этого права в регистрирующем органе (недвижимое имущество).

    При этом необходимо различать регистрацию договора об отчуждении вещи и регистрацию самой вещи.

    Формы и виды собственности (права собственности).

    Эти формы и виды собственности различаются в зависимости от того, кто является собственником имущества. В соответствии со ст.212 ГК РФ имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

    Различают две формы собственности (права собственности): частная собственность и публичная собственность.

    Частная собственность имеет место тогда, когда субъектом права собственности является либо гражданин, либо юрлицо. Публичная собственность имеет место тогда, когда субъектом права собственности выступает публичное образование — РФ, субъект РФ, муниципальное образование.

    Разные формы собственности существует при одном и том же содержании собственности (права собственности). Так что название формы собственности — название условное.

    Частная форма собственности бывает двух видов: собственность физических лиц и собственность юридических лиц.

    Публичная (скорее всего государственная, ошибка лектора) форма собственности представлена двумя видами: собственность Российской Федерации и собственность субъектов Российской Федерации.

    Муниципальная форма собственности делится на три вида: собственность поселений, собственность муниципальных образований, собственность городских округов.

    По общему правилу для всех форм и видов собственности закон устанавливает одинаковый правовой режим, в частности п.4 ст.212 ГК РФ особо подчеркивает, что права всех собственников защищаются равных образом.

    Однако даже в настоящее время из этого общего правила бывают некоторые исключения. Они предусмотрены п.3 ст.212 ГК РФ: особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владение, пользование и распоряжение им в зависимости от того, в чьей собственности это имущество находится, могут устанавливаться только законом (нельзя подзаконным нормативным актом). Законом определяются те виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности (например, ядерное оружие).

    Читайте также  Оценка издержек производства

    Дата добавления: 2014-01-06 ; Просмотров: 115 ; Нарушение авторских прав? ;

    Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

    Статья 224 ГК РФ. Передача вещи

    Новая редакция Ст. 224 ГК РФ

    1. Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки.

    Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица.

    2. Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента.

    3. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее.

    Комментарий к Ст. 224 ГК РФ

    Смысл комментируемой статьи заключается в установлении вариантов возникновения права собственности на движимое имущество при системе традиции (см. комментарий к ст. 223 ГК РФ).

    Другой комментарий к Ст. 224 Гражданского кодекса Российской Федерации

    1. Если иное не следует из закона или договора, право собственности на вещь возникает у приобретателя по договору в момент передачи.

    Передача — это действие, в силу которого владение вещью переходит от одного лица к другому. Поскольку передача совершается субъектами права, воля которых направлена на определенный юридический результат, прежде всего на прекращение соответствующего обязательства (например, обязательства продавца передать вещь покупателю), можно прийти к выводу, что по своей юридической природе передача является сделкой.

    Сделка, в которой участвуют два или более лиц, является договором (ст. 154 ГК РФ). Поэтому и передача, которая невозможна без участия получателя вещи (приобретателя), может быть по данному признаку квалифицирована как договор. Однако он обладает существенной спецификой. В силу этого договора между сторонами не возникает прав и обязанностей, в то же время непосредственно из самого договора у приобретателя возникает право собственности, которое в отличие от обязательственных (относительных) прав не связывает его с другой стороной договора. Поскольку такое положение не соответствует точному смыслу п. 1 ст. 420 ГК о договоре, квалификация передачи вещи как договора (вещного договора) в российском гражданском праве вызывает сомнения. В то же время нет оснований сомневаться в том, что передача вещи с целью возникновения у приобретателя права собственности (традиция) — это сделка.

    2. Из изложенного вывода вытекает ряд существенных следствий. Во-первых, передача должна соответствовать правилам ГК о сделках и может быть признана недействительной, как и любая сделка. При этом, как уже отмечено в комментарии к ст. 223, недействительность договора об отчуждении вещи во всяком случае влечет и недействительность передачи в силу ее каузальности (традиции).

    Во-вторых, получение владения вещью приобретателем лишь тогда приведет к возникновению у него права собственности, когда владение получено по воле отчуждателя (собственника или иного лица, управомоченного на отчуждение вещи). Если же воля отчуждателя не направлена на передачу владения либо владение получено помимо воли отчуждателя, то сделка как совместное и согласное волеизъявление двух сторон — собственника (отчуждателя) и приобретателя — не может считаться состоявшейся. Соответственно, нет и передачи как юридического факта, создающего право собственности. Поэтому любые действия по насильственному или одностороннему завладению вещью приобретателем не являются передачей в смысле п. 1 ст. 224 и не влекут возникновения у него права собственности и в том случае, если имеется основание, предусмотренное ст. 218 ГК, — договор купли-продажи и т.д.

    3. Как и любая сделка, передача вещи представляет собой определенное внешнее действие, доступное восприятию его участников и третьих лиц. Закон не допускает совершения передачи путем молчания, поэтому такой способ совершения данной сделки исключен. В то же время возможны любые иные действия, в том числе конклюдентные.

    4. Как правило, передача вещи является исполнением соответствующего обязательства — из договора купли-продажи, мены, дарения. Могут быть и недоговорные обязательства, в силу которых передаются вещи в собственность кредитора, — из причинения вреда (ст. 1082 ГК РФ), из неосновательного обогащения (ст. 1104 ГК РФ). В этом случае не исключено применение норм ст. 224 по аналогии.

    Исполнение договорного обязательства по передаче вещи в собственность приобретателю выступает как юридическое действие (сделка) и имеет эффект, поскольку совершается дееспособным лицом. От имени юридического лица передачу могут совершать его работники, в круг служебных обязанностей которых входит совершение соответствующих действий, а также его органы и представители.

    5. Если имущество подлежит продаже с публичных торгов, то обязанностью судебного пристава является не только проведение торгов, но и фактическая передача проданного имущества покупателю. С этой целью пристав должен предварительно либо изъять имущество у должника в свое владение, либо передать это имущество должнику или иному лицу на хранение. После заключения договора продажи имущества с торгов пристав, выступающий в роли продавца, обязан передать имущество покупателю, не ограничиваясь составлением актов или получением государственной регистрации права собственности на проданное имущество.

    Если торги не состоялись и имущество передается взыскателю, то и в этом случае пристав должен передать вещь во владение взыскателя (Постановление Президиума ВАС РФ от 11 апреля 2000 г. по делу N 6786/99).

    6. Передача может быть оформлена актом передачи (приема и передачи). Если акт не соответствует действительности, например фактически указанное в нем имущество не передавалось или передано не тем лицам, которые в нем указаны, акт может быть оспорен как фиктивный и не имеющий доказательственной силы.

    7. Передача имущества независимо от того, оформлялась ли она письменными документами, отражает лишь волю на саму передачу права собственности, но не затрагивает иных условий отчуждения — цены товара, способов и сроков платежа и проч. Эти условия относятся к договору об отчуждении, а не к передаче и должны обсуждаться применительно к условиям договора.

    Только в том случае, когда договор заключается одновременно с передачей вещи, например передается товар вместе с товаротранспортной накладной без всякого иного основания, прием товара одновременно означает и заключение договора на условиях, указанных в сопровождающих товар документах.

    8. Передача — процесс обоюдный, тогда как право собственности на вещь не может быть одновременно у двух лиц. Поэтому важно определить, когда передача состоялась, завершена, чтобы точно указать момент возникновения права собственности у приобретателя. Таким моментом является установление фактического владения вещью приобретателем, т.е. полного физического контроля над ней. Контроль выражается, в частности, в установлении охраны или занятии объекта, когда речь идет о недвижимости. Если на том же объекте находятся лица, не связанные с приобретателем отношениями подчиненности, владение не может считаться установленным.

    [3]

    Движимые вещи вручаются приобретателю, т.е. передаются под его непосредственный контроль так, чтобы он мог их независимо от любых иных лиц перемещать, паковать, размещать в хранилище и т.д. Если приобретатель — юридическое лицо, вручением является передача вещи тому работнику (работникам), в служебные обязанности которого входит получение данного имущества.

    9. К передаче вещи приравнивается сдача перевозчику для отправки или сдача в организацию связи для пересылки. Если условием договора об отчуждении вещи является ее доставка приобретателю, вещь считается врученной с момента фактического поступления во владение приобретателя.

    10. Если приобретатель указал вместо себя третье лицо, которому следует передать вещь (ст. ст. 312, 313 ГК РФ), то право собственности у приобретателя возникает с момента вручения вещи этому третьему лицу, а само третье лицо становится с того же момента законным владельцем вещи.

    11. Если собственник (отчуждатель) вещи не передает ее приобретателю, хотя обязан это сделать в силу договорного обязательства, то приобретатель вправе истребовать вещь из владения собственника или иного отчуждателя, должника по обязательству о передаче вещи (ст. 398 ГК РФ). В этом случае право собственности у приобретателя возникает с момента фактического овладения вещью, полученной в установленном законом порядке, например от судебного пристава в рамках исполнительного производства. В то же время насильственное завладение вещью против воли должника, равно как и изъятие ее у третьих лиц без разрешения должника, связанного с третьими лицами (законными владельцами) отношениями, позволяющими ему давать им обязательные для исполнения указания, не приведет к возникновению права собственности у приобретателя.

    12. Если отчуждаемая вещь ранее находилась у приобретателя по иному основанию (законное владение) или без основания (незаконное владение), она считается врученной приобретателю с момента заключения договора об отчуждении вещи.

    Например, если был заключен договор аренды или хранения вещи, а затем собственник заключил договор купли-продажи этой же вещи с арендатором (хранителем), она будет считаться переданной во владение приобретателя с момента заключения договора.

    13. Если вещь является предметом виндикационного иска и в процессе спора ответчик выплачивает истцу по мировому соглашению стоимость вещи, то с момента заключения соглашения (вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения) вещь считается поступившей во владение ответчика.

    14. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее. Это правило ускоряет оборотоспособность товаров и позволяет распоряжаться ими без перегрузки и фактической передачи, что особенно ценно в случаях, когда товар приобретается с целью перепродажи на ином рынке.

    • YouTube Video
    Видео (кликните для воспроизведения).

    15. Если имущество передается не с целью возникновения права собственности у приобретателя, а с иной целью — исполнения договора о временном пользовании вещью, для осмотра и т.д., то нормы ст. ст. 223, 224 ГК на отношения сторон не распространяются. Передача вещи по договору, не являющемуся договором об отчуждении вещи, не влечет возникновения у владельца никакого имущественного права, а все имеющиеся у него права возникают в силу договора, например аренды, и моментом их возникновения является момент заключения соответствующего договора о временной передаче вещи, а не момент передачи, если только стороны не придали передаче характер отлагательного условия (ст. 157 ГК РФ). Но и в этом случае у владельца вещи возникают лишь обязательственные (личные) права и обязанности по отношению к другой стороне, а не собственные права на переданное имущество.

    Источники

    1. Кони, А.Ф. Уголовный процесс: нравственные начала; М.: Современный гуманитарный университет; Издание 3-е, испр. и доп., 2011. — 150 c.
    2. Мельник, В. В. Искусство речи в суде присяжных. Учебно-практическое пособие / В.В. Мельник, И.Л. Трунов. — М.: Юрайт, 2015. — 672 c.
    3. Кондратьев, Ф.В. Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Очерки истории / ред. Т.Б. Дмитриева, Ф.В. Кондратьев. — М.: ГНЦССП им. Сербского, 2014. — 228 c.
    4. Юзефович, Р.М. Санкт-Петербург — автомобилисту. Справочник; СПб: Кронверк-Принт, 2012. — 922 c.
    5. Файкс, Г. Полиция возвращается. Из истории уголовной полиции ФРГ; М.: Юридическая литература, 2012. — 240 c.

    Под передачей вещи может пониматьсяОценка 5 проголосовавших: 1 Владимир Солодовников

    Опытный юрист с 10 летним стажем.

    Образование: ЗСФ РГУП – Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия(г. Томск).

    Место работы: частная компания в г. Санкт-Петербург.

    Источник: zolotaya-zvezda.ru

  • Оцените статью
    Строй-Мэн
    Добавить комментарий